Epsteino byla viešojoje erdvėje: kada komentaras Lietuvoje gali tapti teisinės atsakomybės pradžia?

Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje netyla diskusijos apie Jeffrey Epstein’o bylą ir su ja siejamus asmenis. Socialiniai tinklai užsipildė komentarais, emocingomis reakcijomis, vertinimais ir interpretacijomis, kurios dažnai peržengia paprastos nuomonės ribas. Vis dėlto tai, kas daugeliui atrodo kaip spontaniškas pasisakymas internete, teisiniu požiūriu gali turėti labai konkrečių ir realių pasekmių.

Diskusijų bangą dar labiau sustiprino tai, kad JAV Teisingumo departamentas, vykdydamas teismo įpareigojimą, paviešino su byla susijusius dokumentus. Nors pats paviešinimas buvo grindžiamas teisiniu pagrindu, tai savaime nereiškia, kad visa juose esanti informacija gali būti laisvai ir be atsakomybės naudojama tolesnėje viešojoje komunikacijoje. Pasak teisininkų, praktikoje vis dažniau kyla klausimų dėl tariamo duomenų nuasmeninimo – formaliai paslėpti vardai ar pavardės nebūtinai reiškia, kad asmuo nebegali būti identifikuotas, vertinant visą pateiktą kontekstą ir papildomas aplinkybes.

Pasak advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokato ir asmens duomenų apsaugos teisės eksperto Manto Baigio, viešoji diskusija apie rezonansines bylas atskleidžia, kad visuomenė vis dar nepakankamai suvokia, kur baigiasi saviraiškos laisvė ir prasideda teisinė atsakomybė.

Advokato teigimu, vienas dažniausiai ignoruojamų aspektų – komentarai socialiniuose tinkluose. “Emocijų vedami žmonės neretai rašo teiginius, kurie gali būti vertinami ne tik kaip įžeidžiantys ar žeminantys asmens garbę ir orumą, bet ir kaip turintys nusikalstamos veikos požymių. Grasinimai susidoroti, smurto pateisinimas ar raginimai smurtauti, net jei išsakyti perkeltine prasme, gali tapti pagrindu ikiteisminiam tyrimui. Svarbu suprasti, kad socialiniai tinklai teisiškai laikomi vieša erdve, o juose parašyti žodžiai vertinami taip pat rimtai, kaip ir pasakyti viešai ar paskelbti žiniasklaidoje”, – teigia advokatas.

Ne mažiau reikšmingas klausimas yra asmens duomenų apsauga. Viešumoje pasirodžiusi informacija, net jei ji jau buvo paskelbta užsienio žiniasklaidoje ar teismo dokumentuose, savaime netampa laisvai naudojama. Viešai prieinami duomenys ir toliau laikomi asmens duomenimis. Jų rinkimas, sisteminimas, pakartotinis viešinimas ar platinimas socialiniuose tinkluose turi turėti aiškų teisinį pagrindą. “Tai galioja ne tik privatiems asmenims, bet ir žurnalistams, nuomonės formuotojams bei turinio kūrėjams”, – įspėja M.Baigys.

Praktikoje vis dažniau susiduriama su vadinamuoju antriniu informacijos panaudojimu – kai viešai paskelbti duomenys perkelti į komentarus, straipsnius ar socialinių tinklų įrašus, papildomi asmeninėmis interpretacijomis ar emociniais vertinimais. Advokato teigimu, kiekvienas, kuris tokią informaciją platina toliau, prisiima savarankišką teisinę atsakomybę, nepriklausomai nuo to, kas buvo pirminis informacijos šaltinis. Tai reiškia, kad asmuo gali tapti atsakovu civilinėje byloje Lietuvos teisme pagal nukentėjusio asmens ieškinį, o tam tikrais atvejais – susidurti ir su sankcijomis už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimus.

Trečiasis, dažnai nuvertinamas aspektas – teisė į privatų gyvenimą. Epstein’o byla atvėrė daugybę detalių apie konkrečių asmenų asmeninius santykius, gyvenimo būdą ir aplinkybes, kurios nebūtinai yra tiesiogiai susijusios su teisine bylos esme. Bandant, vedini smalsumo, „atkasti dar daugiau“ ir viešinti papildomas privataus gyvenimo detales, labai lengva peržengti leistinas ribas. Net ir rezonansinėje byloje figūruojantis asmuo nepraranda teisės į privatų gyvenimą, o šios teisės pažeidimas tam tikrais atvejais gali lemti ir baudžiamąją atsakomybę.

Vertinant tokių publikacijų teisėtumą, kuriose gausu daug įvairios informacijos apie asmenis – tokia informacija negali būti skleidžiama vien siekiant patenkinti visuomenės smalsumą ar sukurti sensaciją.

Pasak AVOCAD advokato, ši pareiga taikoma ne tik pavieniams socialinių tinklų vartotojams, bet ir žurnalistams bei žiniasklaidos priemonėms. Profesinė veikla, spaudos laisvė ar informacijos sklaida visuomenei neatleidžia nuo pareigos nuolat vertinti, ar skelbiama informacija iš tiesų tarnauja visuomenės interesui, ar ji nepažeidžia asmens teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų.Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad informacijos apie asmenį skelbimas neturi tarnauti vien klikų generavimui ar auditorijos smalsumui patenkinti.

Apibendrindamas Mantas Baigys pabrėžia, kad internetas dažnai sukuria klaidingą saugumo ir neformalumo iliuziją. Tačiau teisine prasme tai yra ta pati vieša erdvė, kurioje galioja tie patys įstatymai ir atsakomybės principai kaip ir realiame gyvenime. Domėtis aktualiomis bylomis ir jas aptarti galima, tačiau tai turėtų būti daroma atsakingai, suvokiant, kad kiekvienas viešas žodis gali turėti teisinių pasekmių. Teisinė atsakomybė internete nėra teorinė – ji reali, apčiuopiama ir vis dažniau taikoma praktikoje.

 

Teismas – ne dokumentų sandėlis, įrodinėjimo ribos egzistuoja 

Civilinis procesas grindžiamas aiškia logika: teismas nagrinėja tik tuos įrodymus, kurie turi reikšmės konkrečiam ginčui. Civilinio proceso kodeksas nustato, kad priimtini tik tie įrodymai, kurie patvirtina arba paneigia bylai reikšmingas aplinkybes. Iš pirmo žvilgsnio – paprasta ir racionali taisyklė. Tačiau praktikoje neretai nutinka priešingai – bylos esmė ima skęsti dokumentų gausoje, o įrodinėjimo procesas virsta sudėtingu procesiniu labirintu. Kaip pastebi advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas Dainius Antanaitis, būtent šiame etape dažniausiai išryškėja įrodinėjimo ribų problematika.

„Įrodymai civilinėje byloje nėra bet kokia informacija. Tai – tik duomenys apie aplinkybes, sudarančias įrodinėjimo dalyką. Pastarasis apima juridinius faktus, su kuriais teisės aktai sieja ginčijamo teisinio santykio atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, taip pat faktus, kuriais grindžiami šalių reikalavimai ir atsikirtimai bei kitas aplinkybes, būtinas materialiosios teisės normoms taikyti“, – cituodamas kasacinio teismo praktiką pažymi advokatas. Pasak  Dainiaus Antanaičio, įrodinėjimas civiliniame procese nėra informacijos kaupimo ar archyvavimo procesas. „Jo paskirtis – padėti teismui nustatyti konkrečias, teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes, nuo kurių priklauso teisingo sprendimo priėmimas“, – teigia AVOCAD advokatas.

Kiekvienoje civilinėje byloje įrodinėjimo dalykas priklauso nuo to, kokią teisę ar teisėtą interesą pareiškėjas gina. Skolos bylose įrodinėjamas prievolės egzistavimas ir jos neįvykdymas, žalos atlyginimo bylose – neteisėti veiksmai, žalos faktas, priežastinis ryšys ir kaltė, sandorių ginčijimo bylose – sandorio negaliojimo pagrindai ir pan. Tai reiškia, kad į bylą turi būti priimami tik tie įrodymai, kurie logiškai gali patvirtinti arba paneigti būtent šias aplinkybes.

Pasak teisininko, praktikoje žemesnės instancijos teismuose susiduriama su skirtingais teisėjavimo stiliais. „Daugeliu atvejų teismai laikosi Civilinio proceso kodekso reikalavimų ir jau įrodymų priėmimo stadijoje padeda proceso šalims nepasiklysti, motyvuotai atsisakydami priimti su ginču nesusijusią medžiagą. Tačiau pasitaiko ir atvejų, kai į bylą priimami dokumentai ar kita informacija, kuri nei visuma, nei atskiromis dalimis neturi jokio loginio ryšio su įrodinėjimo dalyku“, – pastebi advokatas. Tokiais atvejais byla tampa perkrauta didelės apimties medžiaga, neturinčia jokios pridėtinės vertės teisingam ginčo išsprendimui. Dėl to teismas, ir taip susiduriantis su dideliu darbo krūviu, priverstas laiką skirti dokumentų, nesusijusių su byla, analizei.

„Kai procesas virsta informacijos sandėliavimu, o ne tikslingu faktų vertinimu, nukenčia proceso operatyvumas ir dėl to teisingumo bylos šalys priverstos laukti nepagrįstai ilgai“, – pažymi advokatas D. Antanaitis.

Papildomų iššūkių kyla ir tuomet, kai teismas, vienos šalies prašymu, išreikalauja dokumentus iš kitos bylos šalies. Šis instrumentas yra itin svarbus tais atvejais, kai viena šalis objektyviai negali gauti reikšmingo įrodymo, kurį turi kita šalis. Tačiau praktika rodo, kad kartais šia procesine priemone bandoma naudotis ne pagal paskirtį.

Pasitaiko situacijų, kai prašymai išreikalauti dokumentus grindžiami ne siekiu įrodyti konkrečias ginčo aplinkybes, o noru gauti informaciją, kuri galėtų tapti pagrindu naujam ginčui ar leistų susipažinti su duomenimis, kurių teisėtais būdais gauti nepavyktų. Tokiais atvejais, jei teismas nepakankamai kritiškai vertina prašymo sąsają su įrodinėjimo dalyku, jis gali netiesiogiai prisidėti prie nesąžiningo proceso naudojimo.

„Teismas neturėtų tapti priemone žvalgybai ar hipotetinių prielaidų tikrinimui. Civilinis procesas skirtas spręsti jau kilusį teisinį ginčą, o ne sudaryti sąlygas rinkti informaciją galimiems ateities ieškiniams“, – akcentuoja D. Antanaitis.

Būtent tokią poziciją nuosekliai palaiko ir aukštesnės instancijos teismai. Apeliacinė praktika aiškiai suformulavusi, kad dokumentai išreikalaujami tik tuomet, kai nustatoma jų tiesioginė sąsaja su konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku. Jei ieškinys pateikiamas vien tam, kad būtų patikrinta, ar teisės apskritai galėjo būti pažeistos, tokia procesinė elgsena laikoma ydinga. Teismas nėra institucija, skirta duomenims rinkti ar spėjimams tikrinti – jo paskirtis yra atkurti pažeistą teisinę pusiausvyrą ir išspręsti realų ginčą.

Ši praktika dar kartą primena, kad Civilinio proceso kodekso nuostatos dėl įrodymų priimtinumo nėra formalumas. Tai esminė procesinė garantija, sauganti tiek teismo, tiek proceso šalių interesus ir užtikrinanti, kad teisingumo paieškos nepasimestų įrodinėjimo labirintuose.